Срок действия охранного документа товарного знака

Патенты и другие охранные документы на объекты промышленной собственности

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование. В случае товарного знака свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Приобретая или передавая технологии, защищенные патентами или другими охранными документами, важно знать сроки действия этих документов. В разных странах они различны, хотя и близки друг к другу. Так, например, в Российской Федерации патент на изобретение действует в течение двадцати лет, а свидетельство на полезную модель – в течение пяти лёт, считая с даты их приоритета. Действие свидетельства на полезную модель продлевается патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года. Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты приоритета. Его действие также может быть продлено, но не более чем на пять лет.

Патентовладелец может разрешить за вознаграждение другим лицам применение охраняемого патентом объекта промышленной собственности. Это осуществляется путем выдачи лицензии, т. е. заключаемого в письменной форме лицензионного договора. Более подробно структура и особенности составления лицензионных договоров будут рассмотрены ниже. Здесь же только скажем, что такой договор так же, как и договор об уступке патента, должен быть обязательно зарегистрирован в патентном ведомстве, иначе он не будет иметь юридической силы.

Государство заинтересовано не только в охране прав собственности на результаты интеллектуального труда, но и в широком применении этих результатов в предпринимательской деятельности. В этом заключается причина пристального государственного контроля за неиспользованием запатентованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков. Государство самым решительным образом пресекает выявленные факты использования патентной защиты объектов интеллектуальной собственности для задержки научно-технического прогресса, недопущения новых товаров и технологий на рынки. При этом к нарушителю могут быть применены различные санкции

Поскольку за неиспользование запатентованных технических решений предусмотрены санкции, патентовладельцы предпочитают не держать свои патенты «под сукном», а самостоятельно либо с привлечением других предпринимателей ввести охраняемые технические решения в коммерческий оборот.

Срок действия охранного документа товарного знака

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ

Охранные документы

Патент является документом, удостоверяющим приоритет, авторство изобретения или др. объекта промышленной собственности и исключительное право на его использование. Обладателю патента предоставляется право разрешить или запретить использование этого ОПС в коммерческих целях любому юридическому или частному лицу. Государство, выдавшее патент, тем самым обязуется защищать монопольные права патентообладателя с помощью своих правоохранительных органов – судов, прокуратуры, милиции и т.д. Срок действия патента на изобретение в России составляет 20 лет, на полезную модель — 10 лет, на промышленный образец — 15 лет. В некоторых случаях эти сроки могут быть продлены: для изобретения, относящегося к лекарственному средству, пестициду или агрохимикату, не более чем на пять лет, для полезной модели не более чем на три года, для промышленного образца не более чем на 10 лет (ст. 1363 ГК РФ). По окончании этого срока ОПС становится общественным достоянием (ст. 1364 ГК РФ).

Для получения патента в патентное ведомство направляются заявочные материалы, содержащие описание ОПС, и уплачиваются пошлины. Суммарный размер пошлин за подачу заявки, за проведение экспертизы и выдачу патента на изобретение в России составляет 5400 р. или более (если формула включает в себя более 25 пунктов), а на промышленный образец – 2 4 00 р. или более (при числе пунктов перечня существенных признаков промышленного образца свыше одного). Размеры пошлин здесь и далее указаны в соответствии с Положением о патентных и иных пошлинах (см. ниже). В западных странах эти суммы гораздо выше, например, в США – от 1000 до 2000 долларов, а если учесть расходы на услуги переводчика, патентного поверенного и на уплату других пошлин (за получение результатов патентного поиска и экспертизы, внесение изменений в заявочные материалы и т.п.), то общая сумма расходов на получение патента может достигать 20 тыс. долларов.

Законодательством России (п. 3 ст. 1350 ГК РФ) предоставлена льгота по новизне, состоящая в том, что не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности ОПС, такое раскрытие информации, относящейся к данному ОПС, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности ОПС стали общедоступными, если заявка на ОПС подана в Патентное ведомство РФ не позднее 6 месяцев с даты раскрытия информации.

Заявка на патентование за рубежом изобретения, созданного в России, может быть подана по истечении 6 месяцев с даты подачи соответствующей заявки в Роспатент, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством РФ (ст. 1395 ГК РФ).

Чтобы обеспечить защиту коммерческого использования ОПС на территории нескольких стран, необходимо получить патентные права во всех из них. Однако для этого не обязательно подавать заявки в патентные ведомства каждой из выбранных стран. В целях сокращения дублирования в работе патентных ведомств существует несколько региональных патентных систем:

Единый патент, действующий на территории нескольких стран, выдается региональным патентным ведомством по результатам централизованного международного патентного поиска и экспертизы, проведенных им самостоятельно или с участием национальных патентных ведомств. Европейский патент может быть получен также по процедуре PCT.

Заметная экономия расходов на уплату пошлин при подаче заявки по одной из межгосударственных систем по сравнению с подачей заявок в каждую из стран получается при числе стран патентования более трех–четырех.

Аналогичным образом выдаются патенты на полезные модели и свидетельства на товарные знаки. Минимальный размер пошлин в РФ в первом случае составляет 3000 р., а во втором — 22500 р. Следует обратить внимание на то, что правовая охрана полезной модели осуществляется в более короткие сроки (т.к. проводится только формальная экспертиза) и обходится дешевле, чем охрана изобретения, а объем получаемых прав практически одинаков. Недостатком является небольшой срок действия патента (10 лет), однако до вынесения решения по заявке на полезную модель возможно ее преобразование в заявку на изобретение (ст. 1395 ГК РФ). Регистрация товарного знака действует в течение 10 лет со дня подачи заявки. Однако срок ее действия может быть продлен неограниченное число раз по заявлению владельца, поданному в Патентное ведомство РФ в течение последнего года ее действия, каждый раз на 10 лет.

Основным международным документом в данной сфере является Парижская конвенция по охране промышленной собственности, подписанная рядом государств в 1883 г. В настоящее время к ней присоединилось несколько десятков стран всех континентов, включая Россию. Главная цель Конвенции — создание благоприятных условий для патентования изобретений и др. ОПС гражданами и организациями одних государств в других государствах. Наиболее важное преимущество, получаемое заявителями стран-участниц Конвенции, обеспечивается правилом о конвенционном приоритете. Оно предусматривает, что любой заявитель или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку на ОПС в одной стране, может истребовать в течение определенного срока охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки. Данный срок составляет 12 месяцев для изобретений и полезных моделей и 6 месяцев для товарных знаков и промышленных образцов.

Важным для российского заявителя практическим выводом из вышесказанного является то, что патентование изобретений и полезных моделей, имеющих хорошие перспективы для использования за рубежом, нужно начинать с подачи заявки в Роспатент, а заявки в зарубежные патентные ведомства должны быть поданы не ранее чем через 6 месяцев и не позднее чем через 12 месяцев. По заявкам, поданным позднее указанного срока, зарубежные патенты выданы не будут вследствие того, что первая заявка будет противопоставлена им как обстоятельство, порочащее новизну ОПС и препятствующее признание его патентоспособным.

Охранные документы довольно сложны и имеют важные и далеко идущие экономические и юридические последствия для авторов и работодателей. Поэтому подготовка заявочных материалов и последующая переписка с патентными ведомствами, как правило, производится патентоведами или патентными поверенными с участием авторов.

В России, как и во многих других странах, право на получение патента на ОПС, созданный работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное (ст. 1370 ГК РФ).

Защита прав на ОПС осуществляется в судебном и административном порядке.

Подробности — в перечисленных ниже документах.

Срок действия охранного документа товарного знака

Исключительное право на товарный знак действует на территории Российской Федерации при условии его регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При этом срок действия исключительного права на товарный знак составляет десять лет с даты подачи заявки на регистрацию товарного знака. Правообладатель вправе использовать принадлежащий ему товарный знак в течение срока действия товарного знака. Кроме того, в течение срока действия товарного знака правообладатель имеет возможность защищать свои исключительные права предусмотренными законами способами, в случае их нарушения третьими лицами, что зачастую имеет место быть на российском рынке товаров и услуг.

По истечении десятилетнего срока, т.е. срока действия исключительного права на товарный знак , правовая охрана товарного знака прекращается, что означает и прекращение исключительного права на этот товарный знак. В данном случае любое заинтересованное лицо вправе использовать такой товарный знак в своих интересах любыми способами, при этом Правообладатель уже не будет иметь возможности защитить исключительные права на свой товарный знак, срок действия которого прекращен, пропадет возможность предъявлять претензии третьим лицам, которые в период после прекращения правовой охраны товарного знака начали его использование в своих целях.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность продления срока действия исключительного права на товарный знак на десять лет, причем продление товарного знака возможно неограниченное число раз. Для продления срока действия товарного знака необходимо подать в Роспатент заявление, причем такое заявление подается в определенный период действия товарного знака. Если в данный период не направить в Роспатент заявление о продлении срока действия исключительного права на товарный знак, приложив документ об оплате пошлины, то действие товарного знака прекращается . Однако законодательство предусмотрело льготный шестимесячный срок, в течение которого у правообладателя имеется возможность восстановления действия товарного знака и его продления . Такой шестимесячный срок начинает длиться с момента прекращения правовой охраны товарного знака, и если в этот период не направить заявление о продлении срока действия товарного знака, то всякая попытка его восстановления в дальнейшем будет бессмысленной. Единственный выход – это подача на регистрацию новой заявки на регистрацию товарного знака, что повлечет новые расходы, как финансовые, так и временные.

Для наиболее успешного ведения бизнеса, использования принадлежащего Вам средства индивидуализации (товарного знака, знака обслуживания, международной регистрации), для возможности осуществления защиты принадлежащего Вам исключительного права на товарный знак , для возможности разрешать или запрещать использование принадлежащего Вам товарного знака, знака обслуживания, международной регистрации другим лицам, рекомендуем Вам не пропускать сроки действия товарных знаков (и других средств индивидуализации). При истечении срока действия товарного знака, рекомендуем Вам своевременно позаботиться о том, чтобы уведомить федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о намерении сохранить правовую охрану на принадлежащий Вам товарный знак, знак обслуживания, международную регистрацию путем подачи в Роспатент необходимых документов.

Специалисты нашей патентной фирмы помогут Вам своевременно отследить окончание сроков действия исключительного права на принадлежащие Вам средства индивидуализации, напомнить Вам об истечении таких сроков, а также направить в Роспатент соответствующие документы, касающиеся продления (или восстановления) срока действия товарного знака, знака обслуживания, международной регистрации.

Срок действия охранного документа товарного знака

Мы работаем на всей территории России, выберите город из списка

Срок действия патента и свидетельства на товарный знак

ТИП ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА

изобретение

полезная модель

промышленный образец

товарный знак

ВИД ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА

Срок действия патента на изобретение

20 лет

Срок действия патента на полезную модель

13 лет

Срок действия патента на промышленный образец

25 лет

Срок действия товарного знака

10 лет

Ознакомьтесь с процедурой — продление срока действия товарного знака и что делать, если истекает срок действия товарного знака в разделе Продление товарного знака.

Товарный знак и патент: в чем основная разница?

2 февраля 2017 г.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, средства индивидуализации, товарный знак, исключительное право, регистрация товарного знака, патент, объекты патентного права, патентование, изобретение, полезная модель, промышленный образец.

У людей, не имеющих опыта в сфере регистрации и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, часто возникает вопрос: в чем отличия товарного знака от патента? Данный вопрос наиболее актуален для тех предпринимателей, которые хотят получить эффективную правовую защиту разработанных и/или используемых ими обозначений, технических решений и дизайнерских находок.

Для начала, нужно отметить, что товарный знак и патент – это совершенно разные понятия. Товарный знак – это слово, изображение или какое-либо иное обозначение («в быту» оно может называться «логотипом», «брендом», «торговой маркой» и т.п.), которое используется для индивидуализации товаров и услуг. На товарный знак выдается свидетельство.

Патентуются же изобретения (изобретение – это «…техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств), в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению»), полезные модели (технические решения, относящиеся к устройствам) и промышленные образцы (промышленный образец – это «решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства»). Для того, чтобы получить охрану, такие решения должны обладать определенными характеристиками (новизна/оригинальность/промышленная применимость – в зависимости от объекта). В случае успешной регистрации на такой объект выдается патент.

  264 ч 2 судебная практика

Из объектов патентного права наибольшим сходством с товарным знаком, пожалуй, обладает промышленный образец: между ними можно провести некоторые параллели, в частности, в области правовой охраны объемных обозначений – оригинальной формы, внешнего вида товара, его упаковки, которые могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака или же промышленного образца. И объемный товарный знак, и промышленный образец в данном аспекте будут выполнять, по сути, одну и ту же функцию – за счет своих эстетических свойств, производящих определенное визуальное впечатление, привлекать внимание потребителя к тому или иному товару, индивидуализировать этот товар, одновременно защищая производителя/продавца данного товара от нарушений его прав, то есть от использования данного объемного обозначения без его согласия третьими лицами.

Изобретения и полезные модели имеют гораздо меньше сходства с товарными знаками.

В целом, изобретения, полезные модели и промышленные образцы отличаются от товарных знаков своей правовой природой. Товарный знак – это средство индивидуализации, которое идентифицирует товары или услуги одного производителя и позволяет отличать их от товаров и услуг другого производителя. Объект патентного права – это результат творческой деятельности, это техническое или художественно-конструкторское решение, и у него обязательно есть автор,. Немаловажным является также то, что правообладателем товарного знака может быть только юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а обладателем патента может быть и физическое лицо.

Отличаются данные объекты и по срокам правовой охраны. Срок действия патента на изобретение – 20 лет. Срок действия патента на полезную модель – 10 лет, и с 1-го января 2015 года срок действия исключительного права на полезную модель продлению не подлежит. Срок действия правовой охраны промышленного образца – 5 лет, и этот срок по заявлению патентообладателя может быть неоднократно продлен на пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет. Срок действия товарного знака – 10 лет с возможностью продлевать его неограниченное количество раз.

Далее, товарный знак и объекты патентного права отличаются объемом предоставляемой им правовой охраны. Правовая охрана товарного знака распространяется на те товары (и/или услуги), которые указаны в перечне, для которых данный товарный знак зарегистрирован,. Так, в соответствии с п. 3 ст. 1484 ГК РФ, «Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения».. Что касается объекта патентного права, критерия тождественности товаров здесь нет, хотя может присутствовать критерий сходства назначения. То есть, с некоторыми оговорками, его правовая охрана распространяется на все товары, и третьим лицам запрещается его использование без согласия правообладателя.

Наконец, охрана товарного знака привязана к его использованию. В соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса («Последствия неиспользования товарного знака»), правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, причем заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано любым заинтересованным лицом (которое, однако, должно будет доказать свою заинтересованность). Действие патента не связано с использованием, патент выдается на определенный срок, и в течение этого срока он не может быть аннулирован по заявлению какого-либо третьего лица только по той причине, что данный защищенный объект не используется его патентообладателем.

При этом, необходимо отметить, что процессы регистрации товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов обладают некоторыми сходными чертами: подается заявка, проводится формальная экспертиза, экспертиза по существу / экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака, принимается решение, выдается охранный документ.

Но, как мы видим, объекты патентного права и товарные знаки имеют абсолютно разные назначения и предоставляемый государством объем правовой охраны. Следовательно, в практическом плане, если Вы намерены защитить свои права от посягательств третьих лиц и максимально эффективно их реализовывать, представляется разумным использовать все предусмотренные российским гражданским законодательством средства, создать «портфолио» объектов интеллектуальной собственности (товарных знаков и патентов) и грамотно им управлять.

Продление товарного знака

Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Продление срока действия исключительного права на товарный знак возможно неограниченное число раз .

Срок действия исключительного права на товарный знак продлевается в течение последнего года действия этого права. В случае истечения срока действия исключительного права на товарный знак, правообладателю предоставляются шесть месяцев для подачи соответствующего заявления на продление срока действия исключительного права на товарный знак (Ст.1491 Гражданского Кодекса РФ).

Грудина Лариса Викторовна — Партнер, патентный поверенный РФ №1403, опыт работы более 28 лет.

Стоимость продления товарного знака

Когда нужно приступить к продлению регистрации?

Направить документы в Роспатент следует в течение последнего года действия охраны прав на обозначение. Заявление рассматривается, как правило, 2 месяца. При этом Роспатент может направить запрос на предоставление дополнительных документов и сведений. Заявитель обязан ответить на него в течение следующих 3 месяцев. В случае, если это не будет сделано, последует отказ в продлении товарного знака.

Если обладатель исключительных прав не успел подать заявление в течение последних 10-12 месяцев действия регистрации обозначения, он вправе по ходатайству в последующие 6 месяцев направить заявку в ФИПС. В этом случае потребуется оплатить штраф.

Перед продлением срока действия регистрации торговой марки заявитель при необходимости может внести изменения в адрес юридического лица. Также допустимо отказаться от одного или нескольких классов МКТУ, однако при смене деятельности компании добавление новых классов недопустимо — в этом случае необходимо подать заявление на регистрацию нового обозначения.

В состав услуг по продлению товарного знака включено:

  • Оформление и подача соответствующего комплекта документов в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (ФИПС).
  • Выдача Приложения к свидетельству на товарный знак с данными о продлении.

Что необходимо для заказа услуги?

которая будет оплачивать наши услуги и контактные координаты (контактное лицо, e-mail,офисный и мобильный телефон, факс). 2.

Информация об объекте интеллектуальной собственности,

копия или номер охранного документа, в отношении которого будет вестись делопроизводство.

Преимущества нашей фирмы:

11 лет успешной работы
За это время были заключены договоры с более чем 7000 клиентов, среди которых крупные организации.

Экспертный подход
В нашей фирме 10 патентных поверенных, за плечами которых солидный стаж.

Кратчайшие сроки
Мы ценим время наших клиентов, поэтому выполняем все работы не только качественно, но и быстро.

Прозрачное ценообразование
Все цены, указанные на сайте, актуальны и фиксируются на начальном этапе сотрудничества.

Гарантия юридической защиты
За плечами наших специалистов — более 400 выигранных дел по защите прав на интеллектуальную собственность. Мы готовы решить самые сложные задачи!

Лидеры рейтингов
За 11 лет работы мы были отмечены в таких рейтингах, как IAM Patent 1000, Chambers Europe, IP STARS, Leaders League, «Коммерсант» и «Право.ru-300».

Дистанционная работа
Мы работаем с компаниями из любых регионов России, проводя удаленные консультации и выезжая для участия в судах в город присутствия клиента.

Мы ценим и гордимся сотрудничеством с каждым из наших клиентов. Ниже приведены лишь некоторые из них.

Регистрация товарного знака позволит защитить ваше обозначение от посягательств конкурентов. Охрана исключительных прав на торговую марку длится 10 лет, начиная с момента подачи заявки в контролирующий орган. Поэтому при приближении даты окончания регистрации необходимо направить заявление о продлении товарного знака в Роспатент. Если этого не сделать в отведенные сроки, конкуренты смогут зарегистрировать вашу торговую марку на свое имя.

В каких случаях может последовать отказ в продлении?

  • Заявитель пропустил крайнюю дату подачи заявления и/или ходатайства.
  • В Роспатент был подан неполный или неверный пакет документов.
  • Торговая марка утратила различительную способность.
  • Правообладатель не использовал обозначение на протяжении действия предыдущей регистрации.

Также отказ в продлении товарного знака может последовать по субъективным причинам ФИПС. Однако это решение можно оспорить в Палате по патентным спорам Роспатента и восстановить исключительные права правообладателя на обозначение в течение 6-10 месяцев.

Как проходит процедура по продлению товарного знака?

1. По установленному образцу составляется и подается заявка в ФИПС, оплачивается государственная пошлина.

2. Заявление рассматривается в Роспатенте. При обнаружении ошибок в документах заявителю направляется запрос на их исправление. В этом случае срок рассмотрения заявления увеличивается.

3. Завершение процедуры продления. Все данные о торговой марке вносятся в единый Государственный реестр, а также публикуются в бюллетенях Роспатента. Правообладатель получает приложение к свидетельству с указанием нового срока охраны исключительных прав на обозначение. Стоит отметить, что продлеваться срок действия товарного знака может неограниченное количество раз. Ярким примером этого является обозначение Уральского завода тяжелого машиностроения («УЗТМ» рег. №1530), впервые зарегистрированное в 1940 году.

Наши патентные поверенные — это специалисты, имеющие за плечами колоссальный опыт в деле регистрации обозначений и охраны исключительных прав правообладателей. Вы можете доверить нам продление товарного знака вашей компании, и мы возьмем на себя оформление всех необходимых документов и ведение диалога с представителем ФИПС.

Узнать больше о наших услугах и получить бесплатную консультацию специалистов вы можете по телефону в Москве +7 (495) 514-05-94 или номеру горячей линии 8 (800) 100-82-47.

Момент возникновения исключительного права на товарный знак

Четвертая часть ГК РФ приводит общее понятие исключительного права через раскрытие содержания его составляющих правомочий – использования, распоряжения и запрещения использования третьим лицам (ст. 1229), а также устанавливает принцип срочности действия этого права (ст. 1230). В соответствии с п. 2 ст. 1230 ГК РФ «Продолжительность срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, порядок исчисления этого срока… устанавливаются настоящим Кодексом». Таким образом, само по себе исключительное право является субъективным гражданским правом с определенным сроком действия. Возникновение и прекращение действия исключительного права определяется конкретными моментами времени, юридическими фактами.

Философский энциклопедический словарь определяет «момент» (от лат. momentum – движущая сила, толчок) как мгновение, временную точку, определенное мгновение 1 . Сходное определение дает Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю. Шведовой: миг, мгновение, короткое время, в которое происходит что-нибудь 2 .

Кроме того, «момент во времени» – это одно из значений понятия «срок» в гражданском праве 3 . В свою очередь, гражданско-правовой срок занимает определенное место в системе юридических фактов, под которыми, как известно, понимаются факты реальной действительности, с наличием или отсутствием которых нормы гражданского права связывают юридические последствия – возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 4 .

По мнению М.Я. Кирилловой и П.В. Крашенинникова, срок в системе юридических фактов относится к событиям, поскольку наступает (истекает) так же независимо от воли людей, как течение времени вообще 5 . О.А.Красавчиков относил к абсолютным юридическим событиям не гражданско- правовой срок как таковой, а истечение времени 6 . Как писал В.П.Грибанов, «…необходимо различать время и срок. Срок есть лишь момент во времени (выделено мной – Е.Д.) либо определенный период времени. Соотношение между временем и сроком – есть соотношение общего и отдельного. Вместе с тем соотношение времени и срока есть также в известной мере соотношение объективного и субъективного». По его мнению, юридические сроки в системе юридических фактов гражданского права занимают самостоятельное место наряду с юридическими событиями и юридическими действиями 7 .

На наш взгляд, для возникновения исключительного права значение приобретает срок (момент времени), определяемый совершением юридического поступка (например, создание произведения, охраняемого авторским правом) либо совершением юридического акта (например, регистрация Роспатентом товарного знака, договора о передаче исключительного права на товарный знак).

Момент возникновения исключительного права на товарный знак может быть охарактеризован с использованием классификаций сроков, выработанных наукой гражданского права. М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников в зависимости от того, кем установлены сроки, выделяют сроки нормативные, договорные и судебные 8 . По данной классификации момент возникновения исключительного права на товарный знак является нормативным сроком.

В.П. Грибанов предложил разделять гражданско-правовые сроки на императивные и диспозитивные, определенные и неопределенные 9 . Так как заявитель лишен возможности определить конкретный момент регистрации товарного знака, момент возникновения права на товарный знак является императивным сроком. Кроме того, данный срок указывает на конкретную календарную дату и поэтому является определенным сроком.

Правильность определения момента возникновения исключительного права на товарный знак трудно недооценить: до его наступления отсутствует исключительное право, а значит, отсутствует возможность осуществлять и защищать его. С наступлением данного срока начинается срок осуществления исключительного права на товарный знак, то есть срок, в течение которого управомоченный субъект вправе (в отношении правомочия использования – обязан) реализовать принадлежащее ему право 10 .

Вместе с тем из-за нечеткости законодательных формулировок определение момента возникновения исключительного права на товарный знак способно вызвать затруднения.

В главе 2 закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» применительно к процессу регистрации товарного знака упоминаются следующие юридические факты, имеющие место в различные моменты времени: подача заявки на товарный знак и установление даты приоритета (ст. 8 и ст. 9); принятие решения о регистрации товарного знака (п. 2 ст. 12), внесение товарного знака и сведений, относящихся к регистрации, в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (ст. 14), выдача свидетельства на товарный знак (ст. 15); публикация сведений о регистрации (ст. 18).

  Основные требования к школьному кабинету информатики

При этом Закон о товарных знаках говорит:

«Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации» (п. 1 ст. 2);

«На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак»; «Свидетельство удостоверяет… исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве» (п. 1 и п. 2 ст. 3);

«На основании решения о регистрации товарного знака федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты получения документа об уплате установленной пошлины производит регистрацию товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации» (ст. 14);

«Регистрация товарного знака действует до истечения десяти лет, считая с даты подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности» (п. 1. ст. 16).

Толкование данных юридических норм привело к появлению в литературе различных точек зрения на момент возникновения исключительного права на товарный знак. В качестве такого юридического факта исследователи называют:

дату подачи заявки (дату приоритета) 11 ;
дату внесения товарного знака в государственный реестр 12 ;
дату публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента 13 ;
дату выдачи свидетельства на товарный знак 14 .

Рассмотрим данные точки зрения более подробно. Формулировка п. 1. ст. 16 Закона о товарных знаках в отрыве от иных норм способна привести к выводу, что товарный знак и исключительное право на него начинают существовать с даты подачи заявки в Роспатент (с даты приоритета).

Как отмечает Ю.Т. Гульбин «В праве, в интеллектуальной собственности (орфография автора – Е.Д.), этот термин [приоритет] широко используется как юридический факт, с которым связывают возникновение гражданских прав и обязанностей… В правовой охране товарных знаков понятие приоритета имеет также важное правоустанавливающее значение». И далее: «Понятие приоритета используется законодателем… для определения срока начала охраны» (выделено мной – Е.Д.) 15 .

Сходное толкование удалось обнаружить в арбитражной практике по разрешению патентных споров. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 21 января 2002 г. по делу № А44-2882/99-С11 указал: «Как следует из пункта 1 статьи 3 Патентного закона, охраняется право на промышленный образец, а патент лишь подтверждает это право. Момент возникновения такого права установлен не со дня выдачи патента или официальной публикации о выданном патенте или внесения промышленного образца в Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, а с даты поступления заявки (выделено мной – Е.Д.) в патентное ведомство (пункт 3 статьи 3 Патентного закона)».

Однако подавляющее большинство специалистов связывает возникновение права на товарный знак с его государственной регистрацией, но при этом часто не определяется момент времени (конкретный юридический факт), когда государственную регистрацию можно считать состоявшейся 16 . Показательно в этой связи высказывание А.П. Рабец: «…фактически право на товарный знак возникает лишь после того, как он вносится в Государственный реестр и этот факт удостоверяется выдачей свидетельства на данное обозначение, о чем производится публикация в официальном бюллетене» (выделено мной – Е.Д.) 17 .

Следует заметить, что возникновение права в силу государственной регистрации – один из основополагающих принципов российского законодательства о товарных знаках. Возникновение права или правоспособности с момента государственной регистрации является общим принципом российского гражданского права для случаев, когда возникновение права или правоспособности связывают с государственной регистрацией. При этом моментом государственной регистрации признается дата внесения записи в соответствующий государственный реестр. Например, согласно п. 2 ст. 8 ГК РФ «Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом». Согласно п. 3 ст. 433 ГК РФ «Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом». В соответствии с п. 7 федерального закона Российской федерации «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» «Сделка считается зарегистрированной, а правовые последствия – наступившими со дня внесения записи о сделке или праве в Единый государственный реестр прав».

То же самое можно сказать и о правоспособности. Согласно п. 1 ст. 51 ГК РФ «Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления». В соответствии с п. 2 ст. 51 ГК РФ «Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц». Согласно п. 1 ст. 23 ГК РФ «Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». В п. 2 ст. 11 Федерального закона Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» говорится, что «Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр».

На наш взгляд, с учетом определенного сходства регулируемых отношений возникновение исключительного права на товарный знак происходит с даты внесения сведений о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. П. 1 ст. 16 Закона о товарных знаках должен пониматься таким образом, что от даты подачи заявки отсчитывается только срок прекращения действия исключительного права. При этом сама дата подачи заявки не является датой, определяющей момент возникновения исключительного права. Поэтому реальный срок действия права (в период первоначальной регистрации) всегда меньше 10 лет и фактически зависит от длительности делопроизводства по заявке в Роспатенте. Заметим, это положение в свое время подверг критике В.М. Сергеев, который предложил, чтобы «дата регистрации была тем моментом, с которого не только возникает право на товарный знак, но и начинается начало срока его действия» 18 .

Кроме того, обязанность по использованию товарного знака возникает у правообладателя с даты его регистрации, поскольку в соответствии с п. 3 ст. 22 Закона «Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех или части товаров в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации».

Вместе с тем в литературе получила распространение точка зрения о правоустанавливающем значении факта публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке. По мнению Э.П.Гаврилова, «исключительное право возникает для третьего лица (потенциального нарушителя) с момента, когда это лицо получило возможность ознакомится с охраняемым объектом. Для большинства третьих лиц (потенциальных нарушителей) моментом возникновения исключительного права является… в патентном праве и праве на товарный знак – момент опубликования сведений о выдаче патента, или, соответственно, о регистрации товарного знака в официальном бюллетене» (выделено мной – Е.Д.) 19 .

Такое же значение публикации придает В.Н.Дементьев: «Моментом, с которого третьи лица должны знать о факте регистрации того или иного товарного знака, считается дата публикации сведений о регистрации … с момента публикации сведений о регистрации … исключительное право владельца знака становится абсолютным (действующим против любых третьих лиц)» 20 .

Следует заметить, что факт публикации действительно имеет правоустанавливающее значение в патентном праве. Такой вывод следует из толкования п. 1 ст. 22 Патентного закона Российской Федерации, согласно которому «Заявленному изобретению с даты публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы, но не в большем, чем объем, определяемый формулой, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение». Если до даты публикации сведений о выдаче патента действует временная правовая охрана, то с этого момента начинает действовать постоянная правовая охрана, то есть возникает исключительное право на изобретение. П. 4 ст. 22 Патентного закона предоставляет режим временной правовой охраны также полезным моделям и промышленным образцам. Поэтому дата публикации сведений о выдаче патента универсальна и определяет момент возникновения исключительного права и для данных объектов. Но насколько правомерно считать, что момент возникновения исключительного права на товарный знак также определяется датой публикации?

В Законе о товарных знаках отсутствует правовая норма, из которой бы следовал вывод о правоустанавливающем значении даты публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке. Поэтому сразу возникает вопрос о применении Патентного закона по аналогии на основании п. 1 ст. 6 ГК РФ. На наш взгляд, такая аналогия недопустима, поскольку из системного толкования норм Закона о товарных знаках в их соотношении с нормами гражданского законодательства, определяющими момент возникновения права или правоспособности следует, что моментом возникновения исключительного права на товарный знак является дата внесения сведений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Более того, представляется, что и патентное законодательство должно связывать момент возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец с фактом его внесения в соответствующий реестр, а не с фактом публикации сведений о выдаче патента.

Следует отметить, что назначением такого действия как публикация сведений об объекте исключительного права традиционно является обеспечение юридической возможности правообладателю привлечь нарушителя к установленной ответственности за незаконное использование данного объекта. Как отмечал А.А. Пиленко, «Раз обвинитель установил, что знак его был заявлен, внесен в регистр и указан в соответствующих объявлениях, необходимо предположить, что знак этот известен всякому юридическому лицу (выделено мной – Е.Д.). Для того и предписывается сложная формальность, чтоб впоследствии не нужно было доказывать «заведомость», чтоб можно было считать фирму и привилегию всем известными, чтоб само незнание о них можно было поставить в вину» 21 .

Однако не следует смешивать возможность осуществлять защиту исключительного права и возможность осуществлять действия, направленные на привлечение правонарушителя к установленной ответственности.

Мерой защиты права на товарный знак является требование к нарушителю о прекращении его незаконного использования 22 . Для осуществления данного требования совершенно безразлично знал ли нарушитель о зарегистрированном товарном знаке либо мог ли узнать о состоявшейся регистрации, поскольку согласно п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках «Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения правообладателя». Любое лицо, независимо от своей виновности или невиновности, обязано прекратить незаконное использование чужого товарного знака. Следовательно, «исключительность» права на товарный знак действует в отношении третьих лиц вне какой-либо связи с фактом публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке в официальном бюллетене Роспатента.

Как было указано в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 марта 1998 г. по делу № А56-16622/97, «Вывод суда апелляционной инстанции об отсутствии у истца исключительного права на товарный знак в связи с тем, что сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, не опубликованы в официальном бюллетене, является необоснованным. Согласно пункту 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» исключительное право на товарный знак возникает в силу его государственной регистрации. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 указанного Закона исключительное право образует три правомочия его обладателя: право пользования, право распоряжения и право запрета третьим лицам использования объекта исключительного права. Соответственно, право на обращение к третьему лицу с требованием о прекращении действий, нарушающих исключительное право, возникает у правообладателя с момента регистрации» (выделено мной – Е.Д.).

В отличие от мер защиты меры ответственности за незаконное использование товарного знака могут применяться к нарушителю только при установлении его виновности в совершенном правонарушении (в случае гражданско-правовой ответственности вина нарушителя предполагается). Такими мерами, в частности, являются требование о возмещении убытков и требование о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака. В случае отсутствия такого юридического уведомления как публикация правонарушитель сможет доказать свою невиновность, указав, что он не знал и не мог узнать при всех возможных предпринятых мерах, что он нарушил чье-то право. Факт публикации имеет важное доказательственное значение для привлечения нарушителя к административной ответственности за незаконное использование товарного знака по ст. 14.10 КоАП РФ (в данном случае действует презумпция невиновности лица привлекаемого к ответственности). Однако для привлечения нарушителя к уголовной ответственности за незаконное использование товарного знака по ст. 180 УК РФ факта публикации будет недостаточно, поскольку должен быть доказан прямой или косвенный умысел правонарушителя в отношении совершаемого им деяния. Элементом умысла является фактическое (реальное) знание нарушителя о зарегистрированном товарном знаке.

Завершая рассмотрение значения публикации сведений о зарегистрированном товарном знаке, следует отметить, что законодатель при внесении изменений в 2002 г. попытался максимально сблизить во времени момент внесения сведений о товарном знаке в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и момент публикации в официальном бюллетене Роспатента. Так, согласно ст. 18 Закона о товарных знаках «Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака и внесенные в Реестр в соответствии со статьей 14 настоящего Закона, публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене незамедлительно после регистрации товарного знака в Реестре или после внесения в Реестр изменений в регистрацию товарного знака». Однако на практике момент публикации значительно отстает во времени от внесения сведений в Реестр. Поэтому разграничение юридических фактов «внесения товарного знака в Реестр» и «публикации сведений в официальном бюллетене» не потеряло своей актуальности.

Российское дореволюционное законодательство о товарных знаках связывало момент возникновения права и точку отсчета срока действия товарного знака с одним и тем же юридическим фактом – выдачей свидетельства на товарный знак (ст. 16112 Устава о промышленности. Публикация сведений о выданном товарном знаке в Вестнике финансов, промышленности и торговли (ст. 16114), ведение реестра и составление на его основе альбомов, предназначенных для обозрения потенциально заинтересованными лицами (ст. 16120), обладали лишь определенным доказательственным и предупредительным значением 23 . В современной литературе А.П.Сергеев указывает, что выдача свидетельства на товарный знак «завершает собой процедуру оформления прав» 24 . К.М.Гаврилов высказал мнение, без труда экстраполируемое в область товарных знаков, что «патентообладатель имеет процессуальное право на иск только с момента фактического получения им патента» 25 .

В комментарии к Патентному закону Российской Федерации, подготовленном сотрудниками Роспатента, также указывается, что «именно выдача… патента Российской Федерации на изобретение, патента… на полезную модель или патента… на промышленный образец – дает основание его обладателю (лицу, указному в патенте в качестве патентообладателя) реализовать исключительное право…» 26 .

  Льготы ветеранам труда на ж д транспорте

По нашему мнению, выдача охранного документа, в частности свидетельства на товарный знак, не влечет возникновение исключительного права. В Толковом словаре русского языка приводятся следующие значения слова «свидетельство»: «2. то, что подтверждает, удостоверяет какое-н. событие… 3. Документ, удостоверяющий, что-н.» 27 . Согласно п. 2 ст. 3 Закона о товарных знаках «Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве», то есть свидетельство подтверждает уже возникшее исключительное право на товарный знак.

При отсутствии свидетельства на товарный знак правообладатель не сможет подтвердить третьим лицам и суду наличие имеющегося права. Однако это не означает, что у него отсутствует право на товарный знак, так как наличие данного права подтверждает запись в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации. Свидетельство на товарный знак может быть уничтожено либо утеряно, но это не влечет прекращения права на товарный знак. Правообладатель в любой момент может восстановить утраченный охранный документ по Реестру.

Даже при отсутствии свидетельства на товарный знак правообладатель сможет распорядиться своим исключительным правом, заключив договор об уступке товарного знака либо лицензионный договор. По действующим «Правилам регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных» 28 в договоре достаточно указать номер свидетельства на товарный знак (п. 26), представление самого свидетельства для регистрации договора необязательно (п. 25).

Согласно п. 1 ст. 15 Закона о товарных знаках «Выдача свидетельства на товарный знак производится федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение месяца с даты регистрации товарного знака в Реестре».

Применительно к действующему Закону о товарных знаках осталось остановиться еще на одном моменте. В.А. Белов пишет, правда, рассматривая момент возникновения исключительного патентного права, что «исключительное право использования патентованного объекта возникает с момента получения патента (охранного документа) у лица, на имя которого выдан патент. Признанное патентом исключительное право использования объекта промышленной собственности считается принадлежащим патентообладателю с даты его приоритета, т.е. признание патентного права имеет обратную силу (выделено мной – Е.Д.)» 29 . Представляется, что такой подход опять же можно перенести и в область товарных знаков и тогда п. 1. ст. 16 Закона о товарных знаках получит следующее толкование: исключительного права нет до момента регистрации, но после регистрации оно распространяет свое действие во времени ретроспективно до даты приоритета товарного знака.

В.М.Сергеев, критикуя исчисление срока действия первоначальной регистрации товарного знака с момента подачи заявки, также отмечал, что «действию исключительного права на товарный знак необоснованно придается обратная сила» 30 .

На наш взгляд, никакой обратной силы действия исключительного права на товарный знак п. 1. ст. 16 Закона не устанавливает. До момента регистрации товарного знака отсутствует объект правовой охраны. В отношении такового обозначения невозможно осуществлять правомочия, которые составляют содержание исключительного права.

Предположим такую ситуацию. Заявка на товарный знак была подана 30 июня 2006 г. Регистрация в Реестре состоялась 15 июля 2007 г. Очевидно, что с 30 июня 2006 г. по 15 июля 2007 г. невозможно распоряжение правом на товарный знак. Если же в данный период третье лицо использовало заявленное на регистрацию обозначение (например, с 29 декабря 2006 г. по 6 апреля 2007 г.), к такому лицу также не может быть предъявлено требование о защите нарушенного права, поскольку само право еще не возникло.

Однако после регистрации товарного знака 15 июля 2007 г. правообладатель не сможет добиться привлечения к ответственности лица, использовавшего товарный знак с 29 декабря 2006 г. по 6 апреля 2007 г., поскольку согласно ч. 2 ст. 54 Конституции Российской Федерации «Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением».

Следовательно, исключительное право с даты подачи заявки до даты регистрации отсутствует и не распространяется с обратной силой на дату подачи заявки после регистрации товарного знака. Практическое значение данного вывода в том, что правообладатель может предъявить требование к нарушителю о возмещении убытков либо о взыскании компенсации за период, исчисляемый не ранее чем с даты регистрации товарного знака.

В четвертой части ГК РФ к рассматриваемому вопросу относятся следующие нормы.

«На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти…» (ст. 1479).

«Государственная регистрация товарного знака осуществляется… в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации…» (ст. 1480).

«На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков выдается свидетельство на товарный знак» (п. 1 ст. 1481). «Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве» (п. 2 ст. 1481).

«Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право…» (п. 1 ст. 1484).

«Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности» (п. 1 ст. 1491).

Как видно, практически все нормы остались без изменения за исключением нормы, содержащейся в п. 1 ст. 1491 ГК РФ. Очевидно, что она кардинально отличается от нормы п. 1 ст. 16 Закона о товарных знаках.

Согласно ст. 191 ГК РФ «Течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало». Таким образом, получается, что по п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право на товарный знак возникает на следующий день после подачи заявки на товарный знак. Из этого можно сделать следующие предположения:

данная норма противоречит ст. 1479, 1480, 1481, 1484 ГК РФ, поскольку связывает момент возникновения исключительного права не с государственной регистрацией товарного знака, а с подачей заявки на товарный знак;
данная норма не противоречит ст. 1479, 1480, 1481, 1484 ГК РФ, однако в соотношении с содержащимися в данный статьях нормами из нее следует, что исключительное право на товарный знак возникает в момент регистрации товарного знака в Реестре и затем распространяется с обратной силой на момент подачи заявки на товарный знак.

Ни первое, ни второе предположение нельзя признать приемлемыми. Первое – поскольку противоречивость закона не позволяет надлежащим образом регулировать общественные отношения. Второе – поскольку исключительное право, возникшее с «обратной силой», не осуществимо.

Еще одна спорная норма четвертой части ГК РФ содержится в подпункте 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ, согласно которому «лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору с указанием в соответствующих случаях номера и даты выдачи документа удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)».

В настоящее время ни патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ни свидетельства на товарные знаки не содержат даты выдачи. Юридическое значение имеют лишь дата приоритета (для определения срока прекращения действия исключительного права), дата регистрации (для определения момента возникновения исключительного права на товарный знак) и дата публикации (для определения момента возникновения исключительного права на объект патентного права).

Следует отметить, что ст. 1363 ГК РФ определяет, что «защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393)». То есть, исходя из данной нормы, правомочие на защиту осуществимо при наличии фактического состава, который образуется юридическими фактами регистрации объекта патентного права и выдачи патента. Однако содержание исключительного права не исчерпывается правомочием защиты нарушенного права, и поэтому нет никаких оснований для того, чтобы связывать момент возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец с фактом выдачи патента. Кроме того, следует обратить внимание на противоречие ст. 1363 ГК РФ, п. 1 ст. 1392 ГК РФ, который, как и п. 1 ст. 22 Патентного закона, связывает возникновение исключительного права на изобретение с публикацией сведений о выдаче патента.

Противоречивые формулировки в тексте закона могут привести к неоднозначной оценке хозяйствующими субъектами и правоприменительными органами конкретного момента возникновения исключительного права на товарный знак и трудноразрешимым судебным спорам. Чтобы устранить вытекающие из п. 1 ст. 1491 ГК РФ противоречия, предлагаем следующий вариант его изложения:

«Исключительное право на товарный знак действует с даты государственной регистрации товарного знака и до истечения десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Датой государственной регистрации признается день внесения товарного знака и сведений о нем (пункт 1 статьи 1503) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации».

Подпункт 1 п. 1 ст. 1235 ГК РФ, по нашему мнению, должен быть изложен в следующей редакции:

«Лицензионный договор должен предусматривать предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору с указанием в соответствующих случаях номера документа удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство)» (слова «и даты выдачи» исключены).

В задачи написания настоящей статьи не входил детальный анализ норм патентного законодательства, определяющих момент возникновения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Однако из рассмотрения, предпринятого для раскрытия темы статьи, также следует необходимость внесения соответствующих изменений в нормы четвертой части ГК РФ, регулирующие патентно-правовые отношения.

Кроме того, по нашему мнению, заслуживает внимательного рассмотрения сделанное В.М. Сергеевым в 1978 г. предложение о том, что дата регистрации должна стать тем моментом, с которого не только возникает право на товарный знак, но и отсчитывается срок его действия 31 . С учетом такого подхода норма п. 1 ст. 1491 ГК РФ была бы более лаконичной и более справедливой для правообладателей: «Исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет с даты государственной регистрации товарного знака. Датой государственной регистрации признается день внесения товарного знака и сведений о нем (пункт 1 статьи 1503) в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации». Конечно, в случае одобрения данного принципа его реализация должна осуществиться и в отношении иных объектов интеллектуальной собственности.

1 Философский энциклопедический словарь. М.: Инфра-М., 2006. С. 273.
2 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М.: Азбуковник, 1999. С. 364.
3 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 2-е изд. М.: Статут, 2007. С. 8.
4 См.: Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве//Категории науки гражданского права. Избранные труды. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 51.
5 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 8.
6 Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 227.
7 Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве//Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 250 – 251.
8 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Указ. соч. С. 9.
9 Грибанов В.П. Указ. соч. С. 251 – 252.
10 См.: Там же. С. 254 – 255.
11 Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М.: Статут, 2007. С. 85.
12 См.: Сергеев В.М. Действие права на товарный знак во времени//Вопросы изобретательства. 1978. № 4. С. 40 – 42; Мещеряков В.А. Осуществление и защита исключительного права на товарный знак//Современное право. 2000. № 6. С. 31; Белов В.А. Гражданское право: общая и особенная части. М., 2003. С. 636.
13 См.: Гаврилов Э.П. Исключительные права на нематериальные объекты//Патенты и лицензии. 2001. № 3. С. 17; Дементьев В.Н. Временные границы действия права на товарный знак//Патенты и лицензии. 2002. № 7. С. 8.
14 Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 2-е изд., М. 2004. С. 631.
15 Гульбин Ю.Т. Указ. соч. С. 85.
16 См.: Горленко С.А., Еременко В.И. Комментарий к закону Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товара». М., 1997; Городов О.А. Право на средства индивидуализации: товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения. М., 2006. С. 12; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность. М., 2004. С. 188.; Теоретические и практические аспекты охраны промышленной собственности в Российской Федерации / Под ред. А.Д. Корчагина. М., 1999. С. 218.
17 Рабец А.П. Правовая охрана товарных знаков в России: современное состояние и перспективы. Спб.: Юридический центр пресс, 2003. С. 224.
18 Сергеев В.М. Указ. соч. С. 42.
19 Гаврилов Э.П. Указ. соч. С. 17.
20 Дементьев В.Н. Указ. соч. С. 8.
21 Цит. по: Розен Я.С. Указ. соч. С. 46.
22 В.Н. Дементьев ошибочно относит требование о запрете несанкционированного использования товарного знака к мерам юридической ответственности. (См.: Дементьев В.Н. Указ. соч. С. 7).
23 См.: Розен Я.С. Товарные знаки. Спб., 1913. С. 22 – 23, 29.
24 Сергеев А.П. Указ. соч. С. 631.
25 Гаврилов К.М. Так когда же начинает действовать патент?//Патенты и лицензии. 2006. № 3. С. 25.
26 Корчагин А.Д. Богданов Н.В., Казакова В.К., Полищук Е.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М.: Компания Димитрейд График Групп, 2004. С. 8.
27 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 702.
28 Патенты и лицензии. 2003. № 7. С. 55.
29 Белов В.А. Указ. соч. С. 601.
30 Сергеев В.М. Указ. соч. С. 42.
31 Сергеев В.М. Указ. соч. С. 42.

Статья Е.А.Дедкова, юриста Екатеринбургского офиса юридической фирмы «Городисский и партнеры», в журнале «Патенты и лицензии» №11, 2007 г.